1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

После вступления в наследство нашли другое имущество

После вступления в наследство нашли другое имущество

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ; п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. № 9).

Таким образом, если наследство принято вами в установленный законом срок, значит, вы приняли его целиком, включая то имущество, о котором не знали в момент принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть подано наследником как в период установленного срока для принятия наследства, так и в любое время по истечении указанного срока (п. 3 разд. IX Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007г., Протокол N 02/07).

Если после получения свидетельства вы узнали о том, что у наследодателя в собственности было еще имущество, необходимо придерживаться следующего:

Подайте нотариусу заявление в письменной форме о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Такое заявление подается нотариусу, у которого открыто наследственное дело после смерти наследодателя. При этом вам необходимо предъявить документ, удостоверяющий вашу личность, а также документы, которые подтверждают, что обнаруженное имущество принадлежало наследодателю (ст. 1162 ГК РФ; п. п. 2, 14 разд. IX Рекомендаций). За выдачу свидетельства о праве на наследство вам придется уплатить госпошлину (ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате). Квитанцию об уплате представьте вместе с заявлением нотариусу.

Получите дополнительное свидетельство о праве на наследство.

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (п. 2 ст. 1162 ГК РФ; п. 17 разд. IX Рекомендаций).

Получить свидетельство можно как лично, так и через представителя — законного или по доверенности. Также свидетельство может быть направлено почтой по просьбе наследника в письменной форме. В этом случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована в соответствии со ст. 1153 ГК РФ (п. 19 разд. IX Рекомендаций).

Зарегистрируйте право собственности на обнаруженное после принятия наследства имущество.

Если таким имуществом является транспортное средство, то потребуется обратиться в органы ГИБДД для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства, предъявив для этого в том числе свидетельство о праве на наследство (п. 15.5 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 07.08.2013г. № 605).

Если таким имуществом является недвижимое имущество, то права на него подлежат государственной регистрации в Росреестре. При этом свидетельство о праве на наследство является основанием для регистрации прав на недвижимость (ст. 219 ГК РФ; п. 1 ст. 17 Закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от момента регистрации права наследника на наследственное имущество (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Обратитесь в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования в случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если нотариус отказал вам в выдаче свидетельства о праве на наследство, например, из-за отсутствия у вас документов, подтверждающих, что имущество принадлежало наследодателю, вы можете обратиться в суд по месту нахождения имущества с вышеуказанным иском.

Обратите внимание! Для разрешения судебного спора вам потребуется квалифицированная юридическая помощь, стоимость которой в зависимости от сложности дела, суммы иска и иных факторов может отличаться. В случае представления ваших интересов в суде может потребоваться нотариальная доверенность на представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ).

К исковому заявлению потребуется приложить в том числе документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои требования (ст. 132 ГПК РФ). При подаче искового заявления уплатите госпошлину (ст. 88 ГПК РФ).

Обратите внимание! У вас нет обязанности уплачивать НДФЛ с дохода в виде имущества, полученного в порядке наследования (п. 18 ст. 217 НК РФ). Однако, став собственником объекта недвижимости, с момента государственной регистрации прав на данное имущество вы становитесь плательщиком налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога (ст. ст. 388, 400 НК РФ). А если в вашу собственность перейдет транспортное средство, то с момента оформления права собственности вы также станете плательщиком транспортного налога (ст. 357 НК РФ).

Далее зарегистрируйте право на принятое в судебном порядке имущество.

Как обойти других наследников, претендующих на наследство

Вступая в наследство, родственники в большинстве случаев не знают о своих правах, а потому совершают, порой, непоправимые ошибки, исключающие получение имущества, или снижающие его размер. Что нужно помнить для грамотного оформления наследства, и как поступить, когда посторонние лица претендуют на семейные активы, в настоящей статье адвоката Олега Сухова.

Кто вправе претендовать на открывшееся наследство

Не каждый родственник или знакомый может претендовать на наследственное имущество. Закон предусматривает семь очередей, когда при отсутствии претендентов первой из них, к наследованию приступают следующие. Так, например, к первой очереди относятся дети, супруг, родители, а ко второй: братья, сестры, дедушки и бабушки. Следовательно, если супруга умершего заявит о своих правах на наследство, то сестра его этого сделать уже не сможет. Но, если супруга или другой претендент первой ступени в течение шести месяцев официально не обратятся к нотариусу, то получить имущество скончавшегося смогут родственники следующих очередей. Претендовать на собственность умершего можно также и по завещанию. В этом случае все законные родственники лишаются права на наследство, за исключением иждивенцев наследодателя, его несовершеннолетних детей, нетрудоспособного супруга и родителей, т.е. достигших пенсионного возраста или имеющих инвалидность любой группы.

Часто совершаемые ошибки наследников

Оформлять наследство необходимо по установленной процедуре, в противном случае его можно не получить вовсе. Практика свидетельствует о частых примерах того, когда родственники не обращаются к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. А зря! Если пропустить установленный законом шестимесячный срок, восстановить его в последующем будет не просто, и то только по решению суда. А если к указанному времени иные претенденты уже получат собственность умершего, то шансы сократятся ещё вдвое.

Другая, часто встречающаяся ошибка – официальный отказ от наследства. Статистика судебных споров свидетельствует о том, что подобные решения в последующем оспаривает каждый третий, однако, бывает это уже слишком поздно. Как только нотариус зафиксирует подпись на заявлении об отказе от имущества наследодателя, изменить что-либо будет уже невозможно.

Читать еще:  Кому достанется имущество если нет наследников

Более того, необходимо помнить, что частично не принять наследство нельзя. Поэтому, планируя отказаться от отдельной собственности скончавшегося родственника, в итоге можно оказаться безо всего.

Если же после смерти наследодателя вдруг всплывут какие-то посторонние лица с завещанием, что редкостью не является, необходимо такое завещание оспаривать. Оно может быть сфальсифицировано, или содержать поддельную подпись умершего. Все указанные обстоятельства проверяются техническими и почерковедческими экспертизами в рамках судебных разбирательств.

Как не допустить других наследников к получению собственности

Наследник не обязан предоставлять нотариусу информацию о других потенциальных претендентах на собственность скончавшегося родственника, и тем более не обязан уведомлять их самих об открывшемся наследстве. Если родные не следят и не ухаживают за членами своей семьи, не располагают информацией о здоровье своих близких, и тем более вовремя не узнают об их смерти, то стоит задаться вопросом – а заслуживают ли они право на получение имущества умершего? Есть и другой путь, более гарантированный, направленный на отсечение неугодных наследников. Например, при жизни наследодателя оформить в свою пользу завещание, а еще лучше перевести на себя его имущество по договору дарения или купли-продажи. При указанных сделках иные родственники уже никогда не смогут претендовать на собственность скончавшегося. Ну, и самое простое, не требующее никаких затрат и особых действий – это не доводить до сведения нотариуса и других наследников информацию о наследственном имуществе, известную только вам. Таковым может быть недостроенная и неоформленная дача, не зарегистрированная недвижимость, например, полученная по наследству, счета в банках, дорогие картины или драгоценности, много что еще. Безусловно, с моральной стороны это не очень хорошо. Но, если взглянуть на указанные отношения с иных точек зрения, то обстоятельства бывают совершенно разные. И допускаемый законом к наследству родственник вполне может оказаться недостойным его. Скрытая подобным умолчанием собственность умершего в последующем оформляется путем различных законных схем и комбинаций, но это уже другая история.

После вступления в наследство нашлось завещание

Главная » Наследство » оформление наследства » После вступления в наследство нашлось завещание

Согласно закону, унаследовать имущество после смерти гражданина возможно по завещанию, если покойным оно было прижизненно оставлено, либо в порядке очередности, которая предусмотрена Гражданским кодексом РФ (далее – «ГК РФ»).

Очереди в ГК РФ выстроены по принципу близости родства с усопшим гражданином – сначала наследство должны получить наиболее приближенные к умершему лицу люди, а затем, если наследников вышестоящих очередей нет, к вступлению в наследство могут привлекаться наследники более дальней степени родства.

«Отменить» применение законодательных очередей можно только в том случае, если есть посмертное распоряжение ныне покойного – завещание. Этот документ является единственным, который признается легальным для возможности распоряжения имуществом после смерти.

Что делать наследникам по закону при обнаружении завещания

Нужно помнить, что у нотариуса нет обязанности самому производить розыск лиц, которые должны получить наследство. Кроме того, нотариус не «мониторит» даже сам факт смерти того или иного человека.

О том, что некто почил, он узнает только из обращений потенциальных наследников, которые приходят к нотариусу с заявлением о принятии наследства и со свидетельством из органов ЗАГСа о факте смерти человека.

Информировать наследников нотариус должен только в том случае, если он располагает информацией о них и знает, что наследодатель отошел в мир иной.

Кроме того, нотариус вправе воспользоваться публичными способами информирования наследников, либо прибегнуть к СМИ, однако на практике такие способы обычно не используют, ограничиваясь почтовой перепиской по указанным адресам, а также напоминаниями посредствам замечательного изобретения Александра Белла.

Наследники могут и не знать о том, что завещание есть, рассчитывая на свою долю в наследстве на основании закона.

Для них может стать неприятным сюрпризом тот факт, что нотариус сообщит им о наличии завещания, в котором они наследниками вообще не значатся. Вполне может быть, что завещатель лишил по ведомым только ему причинам наследства всю свою родню, завещав имущество, например, благотворительному фонду по защите синих китов.

Свои причины завещатель отражать в документе не обязан – это его личное усмотрение. Только если в числе потенциальных наследников есть обязательные, которые определяются правилами ст. 1149 ГК РФ, они получат наследственную долю.

В противном случае, все претенденты останутся без имущества. Однако не всегда наличие завещания будет со стопроцентной гарантией указывать на то, что наследники свои законные доли не получат.

К завещанию предъявляется большое количество законодательных требований, несоблюдение которых может повлечь недействительность завещания, и, как следствие, неприменение его условий и возврат к законом установленной очередности определения наследников.

В связи с этим, наследники, что узнали о наличии завещания и отсутствии собственных имен в нем, должны проверить, а нет ли оснований, по которым завещание может быть признано недействительным?

Оснований недействительности в ГК РФ приведено множество, однако все они могут быть сгруппированы по двум большим группам:

  • Основания, которые предусмотрены для всех сделок в целом. Завещание – это ничто иное, как односторонняя сделка, поэтому к ней применяются общие положения о недействительности сделок. Например, если выяснится, что завещатель был недееспособным в тот момент, когда отписывал все свое имущество тем же самым «синим китам», то такое завещание будет являться ничтожным;
  • Основания, что предусмотрены в главе 62 ГК РФ, по которым завещания признается недействительным.

Конечно, оба эти варианта на практике, если и встречаются, то крайне редко, поскольку нотариус, перед тем как удостоверить завещание, всесторонне проверяет его условия, требования законодательству, личность завещания и иные законодательные условности.

Кроме того, если факт оставления завещания стал известен, и в нем наследниками значатся вполне конкретные физические лица, а не какие-то малопонятные благотворительные общества, которые могут натолкнуть на мысль о том, что завещатель был «не в себе», когда его составлял, тогда уже есть основания проверить самих этих лиц.

Согласно ст. 1117 ГК РФ, есть категория наследников, которые могут быть признаны недостойными и отстранены от получения наследства.

К ним, в частности, относятся лица, которые совершали противоправные действия против других наследников или наследодателя, пытаясь увеличить свою собственную долю в наследстве.

У какого нотариуса можно открыть наследственное дело?

Могут ли наследников заставить продавать доли в квартирах, читайте тут.

Если есть основания в отношении указанных в завещании наследников, по которым они могут быть признаны недостойными, когда никакого наследства они уже не получат.

В обычной практике достаточно сложно представить ситуацию, когда завещание, оформленное в установленном нотариальном порядке, не будет обнаружено. Даже если сам завещатель потерял свой экземпляр завещания, информация о нем все равно будет в нотариальной базе.

Человеческий фактор, когда информацию в базу внести забыли, конечно, возможен, но весьма маловероятен.

Закон требует, чтобы такое завещание было составлено письменно и в присутствии свидетелей. Именно факт наличия подобного завещания кто-то из недобросовестных наследников по закону может попытаться скрыть. Для него самого это чревато тем, что он будет признан недостойным наследником по правилам ст. 1117 ГК РФ.

Однако реальные наследники, которые могли узнать о наличии подобного завещания, имеют право на обращение в суд.

По общему правилу ст. 1154 ГК РФ, в наследство можно вступить в течение полугода со дня смерти наследодателя, однако в случаях нарушения законных прав, в суд можно обращаться и за пределами этого срока, но также в течение полугода со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении прав.

Читать еще:  Оформление акции по наследству

Суд может вынести решение, в котором отменит ранее выданное нотариусом свидетельство о праве на наследство и определить новые доли наследников.

Порядок вступления в наследство по завещанию

Как уже подчеркивалось выше, нотариус не осуществляет поиск наследников, кроме тех случаев, когда перечень получателей наследства ему известен.

Если к нотариусу обратились люди, которые претендуют на имущество покойного, однако выясняется, что законные наследники ничего не получают по той причине, что было оставлено завещание, нотариус принимает меры по информированию указанных в завещании лиц, контакты которых могли быть оставлены самим завещателем (либо сообщены нотариусу другими наследниками).

Указанные в посмертном распоряжении лица должны будут явиться в нотариальную контору, и написать заявление о готовности принять наследственную массу.

Важно помнить, что состав наследства может составлять не только имущество, но и долги наследодателя. Чтобы не расплачиваться по ним, единственный способ – отказаться от наследства.

Лицо, указанное в завещании, может произвести именно такое действие, если посчитает, что состав предлагаемого наследства оставляет желать лучшего.

Заявление о принятии или об отказе нужно написать в течение шести месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя).

Согласно ст. 1153 ГК РФ, принять наследство можно не только через нотариуса, но и фактически. Это означает, что лицо, которое знает из открытого завещания, что единственный наследник – это он сам, может обойтись и без нотариуса, начав владеть и пользоваться имуществом покойного как своим собственным.

Однако в этом способе есть один очень существенный изъян – без свидетельства, которое по итогам рассмотрения наследственных дел выдает нотариус, будет невозможно некоторым имуществом распорядится.

Владеть и пользоваться, пожалуйста, но вот с распоряжением недвижимостью и транспортом будет проблема, поскольку право собственности на них регистрируется в государственных органах (Росреестре и ГИБДД), а собственником, согласно записям в базах данных, числится все еще ныне покойный гражданин.

При наличии на руках свидетельства, не будет никаких проблем, собственника по нему можно будет поменять, но вот при неимении подобного документа, единственным способом легализовать статус владения имуществом является обращение в суд за подтверждением соответствующих фактов.

При этом еще нужно будет доказать, что наследство действительно фактически было принято, и только тогда суд выдаст решение, которым подтвердит права на наследственное имущество.

Данное решение будет иметь силу нотариального свидетельства и по нему смену собственника в ГИБДД и Росреестре произведут.

Нужно также отметить, что завещание может быть не только открытым, когда о его содержании знает и нотариус, и могут знать иные люди, но и закрытым, о содержании которого знает только сам его составитель и больше никто.

Конверт с закрытым завещанием хранится в нотариуса, который производит его вскрытие после смерти наследодателя.

В конверте может быть как реальное завещание, так и просто пустой лист бумаги – завещатель может поступить как хочет, либо на самом деле прописать круг наследников, либо просто сбить всех с толку наличием пустого конверта.

Что делать наследникам по завещанию, если наследники по закону распорядились имуществом

Если произошла именно такая ситуация, когда наследники по закону неправомерно завладели имуществом, которое должно было достаться человеку, указанному в завещании, положения которого не были учтены, согласно ст. 1104 ГК РФ все имущество подлежит передать его законному владельцу.

В том же случае, если имуществом наследники по закону уже успели распорядиться, фактическую стоимость имущества нужно компенсировать по правилам ст. 1105 ГК РФ.

Кроме того, согласно ст. 1107 ГК РФ, все доходы, что были получены от пользования незаконно приобретенным имуществом, должны быть также переданы его нынешнему законному владельцу.

Человек умер, а наследников нет, что будет?

Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что происходит с имуществом умершего человека в том случае, если нет наследников? Можно ли его как-то приобрести?

С уважением,
Анатолий Иванов

Анатолий, если нет наследников, имущество умершего перейдет в собственность государства, субъекта РФ или муниципального образования. Как распорядиться имуществом, новый собственник будет решать на свое усмотрение.

Что такое выморочное имущество

Имущество, наследники которого отсутствуют после смерти человека или не могут на него претендовать, называется выморочным. Выморочным имущество может стать, если:

    Нет наследников по завещанию и по закону.

Кому переходит выморочное имущество

Если в наследство входит жилое помещение, земельный участок, здания на нем, любые объекты недвижимости или доля в них, оно может перейти в собственность городского или сельского поселения, муниципального района или субъекта РФ. Все остальное имущество наследуется государством.

По закону государство не вправе отказываться от выморочного имущества. Например, дочь покойного отца может отказаться от наследства вне зависимости от того, передается оно по закону или по завещанию, а у государства такого варианта нет. Если в течение 6 месяцев со дня открытия наследства никто его не принял или не совершил действий, которые свидетельствуют об автоматическом принятии наследства, — например, ездить на машине и оплачивать штрафы ГИБДД, — то имущество умершего становится выморочным и переходит к государству.

Для приобретения наследства государству не надо принимать каких-либо дополнительных мер — имущество просто переходит к нему.

Сложность в том, что нет четкого закона, в котором указано, как именно государство должно принять и распорядиться выморочным имуществом. Из-за этого каждая такая ситуация рассматривается индивидуально.

При этом, если вдруг по истечении срока для принятия наследства появится наследник, суд может восстановить этот срок, если наследник докажет, что пропустил его по уважительной причине: живет в другом городе и не знал о смерти и открытии наследства.

Но суды настороженно относятся к искам о праве на наследство после пропуска срока его принятия. Вокруг наследственного имущества, особенно недвижимости, строится целый ряд мошеннических схем, тем более если никто не претендует на наследство. К примеру, по сговору с сотрудниками загса мошенники подделывают документы о родстве с умершим и так получают недвижимость, которую впоследствии быстро продают.

Что с долгами

Имущественные права и обязанности, к примеру необходимость выплатить кредит, также передаются по наследству. То есть государство будет отвечать по долгам умершего: банк обратится в суд для взыскания долга.

Долг будет взыскиваться в рамках стоимости наследственного имущества. Если, к примеру, долг перед банком составил 2 миллиона рублей, а наследство — миллион, банк будет вправе взыскать только миллион рублей.

Как приобрести выморочное имущество

Возможность приобретения выморочного имущества зависит от того, как им решит распорядиться новый собственник — субъект РФ или муниципальное образование.

Имущество можно будет приобрести, если новый собственник решит его реализовать — продать с публичных торгов. При этом выморочное имущество может использоваться по-разному — к примеру, предоставляться для проживания льготным категориям населения или малоимущим семьям.

Если вдруг окажется, что выморочное имущество уже реализовано, и появятся наследники, которые смогут доказать, что пропустили срок принятия наследства по уважительной причине, им компенсируют стоимость наследственного имущества.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах или законах, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Три случая, когда даже законный наследник останется без наследства

Считается, что самое главное для получения наследства – это попасть в число наследников, а об остальном можно уже не беспокоиться. Однако печальный опыт других показывает: стать наследником и обладателем наследства – далеко не одно и то же.

Читать еще:  Как получить наследство за границей

Халатное отношение к наследованию может в итоге дорого обойтись. Доказательством служат реальные примеры из практики:

1. Внучка попросила не о том, и осталась без наследства

Гражданка обратилась в суд с иском к своему брату, который оформил все наследство после бабушки на себя, и потребовала установить, что она также приняла наследство.

И поначалу она выиграла дело, доказав, что по причине замены паспорта не могла вовремя обратиться к нотариусу, но фактически вступила во владение наследством.

Однако Верховный суд РФ указал на грубую ошибку внучки. Она пропустила 6-месячный срок на принятие наследства, а по закону суд вправе восстановить его по уважительной причине и признать наследство принятым. Но в иске внучка не просила восстановить срок, ограничившись лишь установлением факта принятия наследства.

Суд же не вправе выходить за пределы исковых требований: просит установить факт принятия наследства за рамками 6-месячного срока – пожалуйста. Вот только удовлетворить такой иск нельзя.

В итоге внучка из-за одной не указанной фразы в иске осталась без наследства (ВС РФ, дело № 50-КГ18-22).

Но истинная ее ошибка явно в другом: она неправильно составила иск.

2. Наследники лишились квартиры, не заявив нужное требование

Обратившись к нотариусу, наследники узнали, что незадолго до смерти собственница заключила договор ренты с некой гражданкой. Поэтому теперь квартира принадлежит абсолютно другому человеку, и получить ее по наследству они не могут.

Разумеется, наследники поспешили в суд, предъявив иск к новой хозяйке квартиры – о признании за ними права собственности на квартиру. Однако Верховный суд, до которого дошло это дело, так и не склонился в их пользу.

Он обратил внимание, что квартира перешла по надлежаще оформленному договору, требования признать его недействительными или незаключенным истцы не заявляли.

Поэтому квартира принадлежит новому собственнику на законных основаниях (ВС РФ, дело № 5-КГ17-242).

Налицо явная юридическая ошибка истцов: нужно было оспорить договор, а не обращаться с иском о признании права собственности.

3. Полквартиры – цена роковой ошибки

Муж с женой разъехались, но развод так и не оформили. Жена осталась проживать в общей квартире, которая была приобретена в период брака. Совместных детей у них не было, жена воспитывала сына от предыдущего брака.

После смерти матери сын унаследовал ее половину квартиры, а вскоре узнал, что вторую половину получила сестра отчима – тоже по наследству. Он попытался в суде доказать, что его мать пользовалась квартирой после смерти отчима и, как супруга, фактически приняла его наследство. А значит, и он, как наследник матери, имеет право на половину квартиры.

Но в ходе заседания была допущена роковая ошибка: истец не представил доказательства того, что он и мать знали о смерти отчима. Поэтому суд и отказал ему в иске: они не могли принять наследство, не зная, что оно открылось (Мосгорсуд, дело № 4г/8-5740).

Неправильное определение предмета доказывания стоило в итоге истцу половины квартиры.

Многие считают, что обращение к юристу – это лишняя трата денег, но факты налицо: недостаточное знание тонкостей законодательства оборачивается куда большими потерями.

Чтобы найти действительно грамотного специалиста, нужно обратить внимание на два ключевых критерия: большой опыт практической работы и, самое главное, оплату услуг только после положительного исхода дела (что практикуется, например, в юридической компании «Правовой эксперт» ).

Следует помнить, что даже законному наследнику нередко приходится в суде отстаивать свое право на наследство, и нужно всегда быть готовым к такому развитию событий.

Что будет, если не сказать нотариусу о других наследниках и забрать все наследство себе

«Хочешь рассорить родню — оставь им наследство». Чем больше сталкиваешься с наследственными делами, тем чаще убеждаешься в истинности этих слов.

Порой открытие наследства сопровождается весьма жесткой игрой «на выбывание»: ведь чем меньше наследников, тем больше достанется. Поэтому далеко не многие заинтересованы помогать своим «конкурентам», сообщая о них нотариусу.

Хитрость проста: даже когда наследник имеет все законные основания получить наследство, он все равно останется ни с чем, если не успеет принять его в течение 6-ти месяцев со дня открытия. Восстановить этот срок очень сложно: нужно привести весьма уважительные причины, из-за которых он был пропущен.

А что, если не сказать нотариусу о других наследниках? В таком случае вырисовывается весьма заманчивая перспектива: забрать себе все наследство в обход остальных родственников.

По закону нотариус, открывший наследственное дело, обязан известить всех наследников — обратите внимание — о месте жительства или работы, которых ему известно.

А откуда он может узнать такую информацию, если никто не обязывает его проводить розыск наследников? Конечно, прежде всего, от тех наследников, которые уже обратились к нему. Поэтому именно от них фактически зависит то, получат ли наследство остальные.

Предусматривает ли закон какую-то ответственность за то, что наследник умолчит о других известных ему родственниках наследодателя? Этот вопрос недавно был на рассмотрении Верховного суда (дело 5-КГ18-268).

Ушел из жизни мужчина. Жил он одиноко в последнее время, общался только с сестрой. Из наследников первой очереди была родная дочь, но сестра не сообщила ей о смерти отца.

Как позже выяснилось, молчание хранилось не просто так: сестра обратилась к нотариусу и подала заявление о принятии наследства. Завещания не было, а по закону сестра относится ко второй очереди наследников.

Это значит, что она может наследовать лишь в том случае, если никто из наследников первой очереди не заявит о своих правах. Нотариус, как и полагается, спросил у нее, были ли у брата другие близкие родственники. Но та ответила, что ничего не знает о них.

Прошло 6 месяцев, никто к нотариусу больше не обратился, и он выдал сестре свидетельство о праве на наследство — она стала единственной наследницей квартиры, дома с участком и банковского вклада.

А примерно год спустя дочь стала интересоваться судьбой отца, выяснила, что его уже нет, и стала добиваться наследства. Разумеется, она обвинила тетю в том, что та специально не сказала нотариусу о том, что у брата была дочь, — иначе наследства бы ей никогда не видать.

Мосгорсуд признал, что сестра поступила недобросовестно, умолчав о наследнике первой очереди.

Расценив такое поведение как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), суд отменил свидетельство о праве на наследство, выданное сестре, и восстановил срок на принятие наследства дочери.

То есть фактически на наследника возложили ответственность за то, что он не сообщил о других известных ему родственниках.

Но дело дошло до Верховного суда, и там оно приняло совсем иной поворот. Здесь суд не усмотрел нарушений со стороны сестры.

Действительно, нигде в законе на наследников не возлагается обязанность сообщать нотариусу о том, что есть еще другие наследники. А раз такой обязанности нет — значит, нельзя и нести ответственность за ее неисполнение.

То, что дочь не знала о смерти своего отца, — исключительно ее вина. Она не поддерживала с ним общение, ссылаясь на сложные взаимоотношения. Но это не уважительная причина для того, чтобы восстанавливать ей срок для принятия наследства.

Иными словами, вердикт такой: наследник имеет полное право умолчать о других известных ему претендентах на наследство и забрать все себе. В делах наследства каждый сам за себя.

Источники:

http://advokatnosov.ru/kak-oformit-imushhestvo-obnaruzhennoe-posle-prinyatiya-nasledstva/
http://news.ners.ru/kak-oboyti-drugikh-naslednikov-pretenduyushchikh-na-nasledstvo.html
http://uropora.ru/nasledstvo/oformlenie-nasledstva/posle-vstupleniya-v-nasledstvo-nashli-zaveshhanie.html
http://journal.tinkoff.ru/ask/net-naslednikov/
http://zen.yandex.ru/media/id/5a174ed5168a918159c137da/5c580fc2f3e87e00ad217c44
http://www.klerk.ru/buh/articles/490472/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector